Регулирование авторского права в интернете

Авторское право в интернете. Памятка

Регулирование авторского права в интернете

Чтобы к проекту не было претензий со стороны закона, важно соблюсти ряд формальностей. Рассказываем, что нужно помнить о защите авторского права.

Идеально, если вы всегда будете использовать только оригинальный, авторский контент. Но так получается не всегда — иногда приходится обращаться к чужим источникам. Избежать конфликта с правообладателем поможет знание закона об авторском праве.

Авторское право защищает все виды контента — тексты, фотографии, видео, графику, дизайн, карты и программы. Это указано в статье 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 01.07.2017) — далее ГК РФ.

Статья 1259. Объекты авторских прав

«1. Объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения:

  • литературные произведения;
  • драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения;
  • хореографические произведения и пантомимы;
  • музыкальные произведения с текстом или без текста;
  • аудиовизуальные произведения;
  • произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства;
  • произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства;
  • произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов;
  • фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии;
  • географические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии и к другим наукам;
  • другие произведения.

К объектам авторских прав также относятся программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения».

Но это еще не всё. Вот что гласит пункт 2:

«К объектам авторских прав относятся:

  1. Производные произведения (представляют собой переработку другого произведения).
  2. Составные произведения (представляют собой результат творческого труда)».

Этот пункт относится к сайтам и аккаунтам в соцсетях — они также являются объектами авторского права и интеллектуальной собственности.А вот что говорит пункт 7:

«7. Авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 настоящей статьи».

Если говорить о сайте, то закон защищает его название, дизайн, весь контент и базу данных. Страница или группа в соцсетях также под защитой, поскольку так или иначе являются результатом интеллектуальной деятельности.Кроме того, защищены любые персонажи — это особенно актуально для соцсетей, где нередко продвигают свое творчество художники и авторы комиксов. «5. Авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования, геологическую информацию о недрах.6. Не являются объектами авторских прав:1) официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований, в том числе законы, другие нормативные акты, судебные решения, иные материалы законодательного, административного и судебного характера, официальные документы международных организаций, а также их официальные переводы;2) государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное), а также символы и знаки муниципальных образований;3) произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов;

4) сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер (сообщения о новостях дня, программы телепередач, расписания движения транспортных средств и тому подобное)».

Авторское право защищает реальные объекты — то, что уже написано, сфотографировано, записано на камеру, опубликовано. Всё, что находится в «мире идей», авторское право не защищает, поскольку определить источник не представляется возможным. При этом нет разницы, публиковался ли где-то материал, — вы уже защищены как автор.

«3. Авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.

4. Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей».

Права автора защищает статья 1255 ГК РФ. Рассмотрим второй пункт в ней:

«2. Автору произведения принадлежат следующие права:1) исключительное право на произведение;2) право авторства;3) право автора на имя;4) право на неприкосновенность произведения;

5) право на обнародование произведения».

Никто без разрешения автора не имеет права:

  • Публиковать произведения.
  • Использовать их для коммерческих или иных целей.
  • Присваивать себе авторство или изменять имя автора.
  • Компилировать, обрезать или каким-либо образом изменять исходный материал.

Всё перечисленное — нарушение авторских прав.

То есть повсеместная практика — обрезка изображений и логотипов, создание коллажей — незаконна, если автор не дал согласия. То же касается всех видов контента — текста, видео, любой графики.

Вы должны запросить у автора право на исключительные права — купить, получить письменное разрешение или воспользоваться лицензией Creative Commons.

Последнее — это публичные лицензии, с помощью которых авторы свободно распространяют свои произведения, а потребители контента могут легально ими пользоваться.

Еще один важный момент — запрет на использование чужих материалов включен по умолчанию. Если автор прямо не разрешил пользоваться своим произведением, значит вам нельзя.

Согласно п. 1 статьи 1229 ГК РФ:

«Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением)».

9 июня 2015 года пленум Верховного суда РФ разъяснил что:

«…обнародование изображения гражданина, в том числе размещение его самим гражданином в интернете, и общедоступность такого изображения не дает иным лицам права на свободное использование такого изображения без получения согласия изображенного лица».

Доказать свою правоту автору несложно — достаточно предоставить суду скриншоты. Если даже правонарушитель удалит нелегальный контент, доказательства можно найти в кеше поисковых систем.Любой нелегально использованный контент — это риск. За нарушение авторских прав предусмотрена серьезная гражданско-правовая и уголовная ответственность.

«1.

Присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило крупный ущерб автору или иному правообладателю, — наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев».

Здесь вступает в силу статьи 1252 ГК РФ — «Защита исключительных прав».
«1. Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования:1) о признании права — к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, — к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков — к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб…».

Лица, которые нарушили права автора будут обязаны возместить убытки или выплатить компенсацию. Размер компенсации заявляет истец, а определяет суд. Причем иск может быть направлен ко всем лицам, которые принимали участие в нарушении права.
«1. Исключительное право на произведение действует в течение всей жизни автора и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора.

Исключительное право на произведение, созданное в соавторстве, действует в течение всей жизни автора, пережившего других соавторов, и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом его смерти».

Изображения, тексты и музыка, срок действия авторских прав на которые истек, могут использоваться без ограничений. Сюда относятся старинные картины, иллюстрации, средневековая музыка, классическая литература и прочее. Контент, возраст которого меньше 150 лет, наверняка имеет автора или его наследников.

Можно ли использовать чужой контент и как это сделать? Закон предусматривает несколько вариантов применения объектов чужих авторских прав: с разрешения автора, а в ряде случаев и без его согласия.

Произведением можно воспользоваться с письменного согласия автора — документальное подтверждение очень важно. Подойдет письменное разрешение, согласие посредством электронной почты, на худой конец — переписка в соцсетях.

ГК Р Ф Статья 1229 — «Исключительное право»:

«Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом».

«Допускается без согласия автора… и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования» — «цитирование…в научных, полемических, критических, информационных, учебных целях, в целях раскрытия творческого замысла автора… произведений в объеме, оправданном целью цитирования…».

При этом следует учесть, что цитирование не должно превышать 30% от общего объема текста. Кроме того, цитата должна быть прямой и с указанием автора.

В ряде случаев, которые перечислены в Гражданском кодексе, возможно использование произведений без согласия автора:

Можно использовать фотографии и видеоматериалы для использования в новостях, репортажах, информационных и обучающих материалах. Разумеется, со ссылкой на автора и без изменения оригинала.

Основные моменты в авторском праве, которые касаются контента, регулируются главами «69. Общие положения» и главой «70. Авторское право» раздела VII Гражданского кодекса России. Они пришли на замену закону «Об авторском праве».Когда можно свободно использовать контент:

  • Контент — вашего собственного авторства.
  • Вы получили письменное согласие автора на использование его произведений.
  • Вы купили контент (изображения с фотостоков, видеостоков и т.д.)
  • Вы получили исключительные права — по лицензионному или трудовому договору.
  • Материалы находятся в свободном доступе с разрешения автора (бесплатные фотостоки, базы с музыкой и видео с лицензией Creative Commons).

За иностранными авторами закрепляется ряд неимущественных прав: право на защиту репутации, право на обнародование произведения, право на имя и право на авторство. Об этом прямо указано в п. 3 ст. 1256 Гражданского кодекса Российской Федерации.Права иностранцев защищаются по принципу национального режима. Это значит, что физические и юридические лица других государств в отдельных видах правоотношений приравниваются к гражданам страны. Также могут действовать двусторонние и многосторонние международные соглашения.

Источник: https://www.uplab.ru/blog/copyright-on-the-internet/

Авторское право в интернете: как наполнить сайт и не нарушить закон — Право на vc.ru

Регулирование авторского права в интернете

Интернет — неисчерпаемый источник бесплатного контента. Но у каждой единицы контента есть автор. А у каждого автора есть права, которыми он не всегда готов делиться. В этой статье мы расскажем, как наполнить сайт и не нарушить ничьи права.

В России за «заимствования» на сайтах пока преследуют не так активно, как, например, в Германии, где пожаловаться на конкурента за использование чужого контента стало распространенной практикой. Но в любом случае брать чужое плохо, и в России институт защиты авторского права в интернете набирает силу. Чтобы избежать проблем, нужно подготовиться.

Все тексты на сайте должны быть уникальными. Этого требует закон и алгоритмы поисковых систем.

Где взять уникальный контент? Либо писать тексты и снимать фото самостоятельно, либо поручить эту работу компетентным лицам — индивидуальным исполнителям или агентству.

В любом случае ваши отношения должны быть задокументированы, а в договоре должен быть пункт о том, что после оплаты все права на контент переходят к вам. Иначе вы не будете защищены от требований со стороны авторов.

Таскать картинки и тексты из интернета точно не стоит. Во-первых, у всех этих материалов есть автор. Во-вторых, у посетителей вашего сайта может возникнуть déjà vu, что вряд ли хорошо скажется на вашей репутации.

Мало того, что использование чужих фото-, видеоматериалов, текстов и прочего не вашего — это нарушение закона.

Так еще за это карают поисковики и провайдеры хостинга — в лучшем случае сайт снизится в поиске, в худшем — его заблокируют.

Некоторые фотографии для оформления страниц и баннеров можно взять в фотобанках. Скачивая изображение из фотостока, обязательно удостоверьтесь, что его разрешено использовать для коммерческих целей. На платных площадках установлена разная цена за разные лицензии, на бесплатных обычно размещают картинки не для коммерческого использования.

А что если взять часть чужого изображения или «доработать» чужую фотографию в PhotoShop? Переработка авторского произведения без согласия автора не допускается. Это все равно кража. Не делайте так.

Чего точно не стоит делать, так это наполнять каталог и портфолио такими изображениями. Им не верят. Посмотрите в глаза Гарольду — он тоже устал от стоковых фото на коммерческих сайтах.

Эту фотографию мы взяли из интернета, не делайте так.

Если вы сотрудничаете с производителями, обычно они не возражают (а некоторые даже настаивают на этом), чтобы дилеры и дистрибьюторы использовали их промоматериалы. Просто спросите у своего поставщика, нет ли у него материалов по продуктам.

Например, вы делаете окна из профилей REHAU и являетесь партнером бренда. Специально для вас REHAU сделали сайт с маркетинговыми материалами dev.rehau-reklama.ru, которые можно скачать и использовать на сайте — какие-то бесплатно, какие-то за деньги.

Скриншот раздела «Окна» на сайте dev.rehau-reklama.ru

Есть контент, который не купишь. И он обычно вызывает больше доверия у посетителей сайта. Например, фотографии сотрудников покажут, что вы реальная компания и у вас работают реальные люди. Но вы не можете использовать фото без разрешения.

В соответствии с ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г.

№ 152-ФЗ «О персональных данных» к биометрическим персональным данным относятся «сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность и которые используются оператором для установления личности субъекта персональных данных». Изображение человека (фотография) позволяет установить личность человека и потому относится к биометрическим персональным данным. Обработка биометрических данных должна осуществляться только в письменного согласия работника.

Если сотрудник против, вы не сможете использовать его фото на сайте.

В WebCanape мы предлагаем новым сотрудникам подписать разрешение на использование их фотографий прямо при приеме на работу. Мы объясняем, какие фотографии и для чего мы можем использовать, и если работник против, он вправе отказаться и не подписывать предлагаемый документ. Большинство не возражают.

Согласие должно включать следующие реквизиты:

  • кто дает согласие на фотографию (ФИО, должность);
  • кому оно выдано (название компании, ОГРН или ИНН);
  • какой конкретно объект будет использоваться — если это возможно указать (лучше сделать приложение с изображениями);
  • где и в каких целях будут использоваться фотографии;
  • пункт о том, что сотрудник соглашается на передачу персональных данных в виде фотографии третьим лицам (это нужно, чтобы фото мог обработать фотограф, а потом дизайнер мог вставить его на сайт, в презентацию или в каталог);
  • сроки использования фото должны быть указаны конкретно: например, 5 лет или бессрочно;
  • территория использования фото — если печатный каталог распространяется в России, пишем «РФ»; если речь о сайте, лучше написать «на территории всех стран мира».

ВАЖНО! Согласие не нужно, если сотрудник позировал за плату. Но этому должно быть подтверждение — например, служебное задание на фотосессию и доказательства выплаты вознаграждения с указанием его цели.

Отзывы расскажут о качестве вашего сервиса лучше любых дифирамбов в разделе «Наши преимущества». Но можно ли брать отзывы клиентов из их аккаунтов в соцсетях?

Если ваш клиент опубликовал пост с отзывом о вашем продукте или услуге в своем аккаунте в соцсетях, вы можете использовать его отзыв. Но только с его согласия.

Обработка таких данных допускается в случаях, когда они доступны неопределенному кругу лиц, имеется согласие владельца данных и сведения предоставлены непосредственно самим субъектом — так говорит закон (п. 1, п.

10 ч. 1 ст. 6 Закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.).

Но вы можете попросить клиента оставить отзыв на сайте или на вашей странице в соцсетях. Такой контент можете использовать свободно, отдельное разрешение не требуется.

Согласие клиента на использование отзывов и упоминание его как клиента компании лучше указать в договоре.

Например:

«Заказчик согласен с упоминанием его Исполнителем в качестве своего клиента, в том числе в сети Интернет, рекламных и информационных носителях, а также не возражает против размещения его (Заказчика) логотипа и(или) отзывов в материалах и на сайте Исполнителя с соблюдением законодательства Российской Федерации».

Мы часто пишем кейсы по разработке и продвижению сайтов. За основу берем наш реальный опыт работы с проектами наших клиентов. Такие материалы мы публикуем у себя в блоге и на внешних площадках.

Это хорошо работает для PR нашего агентства и косвенно расширяет охват брендов наших клиентов.

Но практика показывает, что не все клиенты готовы к публичности, ведь наиболее убедительные кейсы содержат описание проблем и цифры.

Чтобы избежать недопонимания и конфликтов, мы прописываем пункт о кейсах в договоре. Если клиент возражает на старте, мы не настаиваем и исключаем это условие. Бывает, что в общем и целом клиент не возражает, но какие-то вещи обнародовать не хочет.

Чтобы не удалять эту информацию из кейса после публикации (на внешних площадках это трудно сделать), мы сначала согласуем тему статьи, а когда материал написан, отдаем его на согласование.

Вносим правки, добавляем и удаляем то, что не понравилось, и только после получения зеленого света публикуем.

На страницах услуг обычно используют стоковые или схематичные изображения, а в каталогах — отфотошопленные фото товаров из рекламных буклетов или брошюр. Но где же увидеть товар лицом, в реальных условиях? Для этого на сайтах создают раздел «Портфолио». Стоковым фотографиям там не место. Как и с кейсами, вам нужно получить разрешение заказчика на публикацию вашей работы по его заказу.

Вот как это реализовано в нашем типовом договоре:

Например, если вы занимаетесь остеклением квартир, добавьте в договор пункт о том, что можете использовать фотографии с места монтажа у себя на сайте с описанием работ и указанием цены. Если в договоре такого пункта нет, спросите разрешения у заказчика лично.

Может быть достаточно согласия по электронной почте, если ее использование предусмотрено в договоре. Если же электронная почта в договоре не названа, лучше возьмите письменное согласие с подписью заказчика.

Если фотографии делал сам заказчик, обязательно укажите авторство.

Короткий ответ — да. А теперь подробнее. Пункт 3 ст.

1484 ГК гласит: «Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения». Если же знак используется в иных целях, не связанных с товарами (работами, услугами) владельца знака, то нарушения законодательства о товарных знаках не будет.

Например, ваша организация не продает такой же товар, работы или услуги (или однородные им), что и ваш партнер, а просто оказывает ему какие-либо услуги (рекламные, дизайнерские, транспортно-экспедиционные, информационные) или продает ему свою продукцию. В этом случае вы вполне можете указывать товарный знак партнера у себя на сайте.

Не будет считаться нарушением и простое упоминание товарного знака в статьях, интервью, новостях или иных материалах на сайте, даже если вы продаете похожую продукцию. Но есть условие: отсутствует риск ее смешения с продукцией владельца знака, и вы не допускаете некорректного сравнения между товарами.

На сайте есть формы? Поздравляем, вы (ваша компания) — оператор персональных данных. Это значит, что у вас в компании должны быть внедрены особые процедуры обработки персональных данных посетителей сайта. Эти процедуры должны быть изложены в Политике обработки персональных данных.

Этого требует Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ. Заполняя форму на вашем сайте и отправляя вам номер своего телефона или адрес электронной почты, посетитель должен согласиться с положениями Политики. Или не согласиться и не отправлять вам никакие сведения.

Свое согласие он должен продемонстрировать в явной форме, поставив галочку при отправке заявки. Без отметки о согласии с политикой конфиденциальности посетитель сайта не должен иметь возможности отправить вам свои персональные данные.

Это касается в том числе случаев, когда он передает вам только имя, номер телефона или адрес электронной почты (это все относится к персональным данным — ст. 3 Закона № 152-ФЗ).

Файлы cookie тоже считаются персональными данными. Именно поэтому многие сайты запрашивают ваше согласие на их хранение и использование. Вам тоже стоит запрашивать такое разрешение у посетителей вашего сайта.

Перед тем как поставить отметку о своем согласии, посетитель должен иметь возможность прочитать текст политики, поэтому не забудьте разместить ее на сайте и дать на нее ссылку на видном месте.

Всплывающая форма на блоге WebCanape. В ней запрашивается согласие на обработку данных и указана ссылка на текст Политики.

Вот так это реализовано в корзине сайта издательства «МИФ».

Что будет, если не размещать Политику обработки персональных данных на сайте? Компании грозит штраф в 30 000 рублей. Положение о защите персональных данных работников ее не заменит, нужен отдельный документ.

Не каждая политика подойдет. Вариант «взять у конкурента», который, как правило, сам ее откуда-то «позаимствовал», или просто «из интернета» — не самый лучший, потому что, во-первых, многие политики сделаны некачественно, а во-вторых, вам нужна политика, которая подходит конкретно для вашей компании. С этим вам помогут в патентном бюро «АЙПИ Право».

Помимо политики обработки персональных данных на сайте должны быть условия использования — пользовательское соглашение, которое разграничивает зоны ответственности владельца сайта и пользователя, определяет общие правила поведения пользователей, декларирует гарантии соблюдения интеллектуальных прав, устанавливает режимы сбора и хранения информации, определяет условия предоставления согласий на обработку персональных данных, фиксирует статус информационного посредника. Его содержание зависит от специфики контента на сайте.

Оферта нужна в том случае, если посредством сайта заключается какой-то договор — например, пользователь осуществляет покупку образовательного онлайн-курса или набора пресетов. Оферта — это предложение заключить договор на изложенных в этом документе условиях. Принимая оферту, потребитель соглашается на эти условия.

Пожалуй, это самое важное, что нужно помнить, наполняя сайт. Если вы не знаете автора текста или фотографии, это не значит, что контент можно использовать.

Самый безопасный способ — делать все самостоятельно или заказывать у других людей за справедливое вознаграждение с обязательным подписанием договоров и актов выполненных работ.

Отзывы, фотографии сотрудников и клиентов, фото с объектов и раскрытие информации о клиентах в кейсах — все это требует разрешения авторов и владельцев того, что изображено на фото.

  1. Делайте контент самостоятельно или заказывайте его на стороне.
  2. Сохраняйте все договоры и акты с контрагентами.
  3. Не берите чужой контент.
  4. Копируя, помните, что у ваших действий могут быть последствия.
  5. Никогда не «заимствуйте» контент у конкурентов. Это почти наверняка влечет неприятности.

  6. Перед публикацией отзывов и фотографий всегда спрашивайте разрешение у правообладателя.
  7. Пополняя портфолио, согласуйте все с клиентами.
  8. Разработайте и поместите на сайте политику обработки персональных данных.

  9. Убедитесь, что форму на вашем сайте нельзя отправить, не дав согласия на обработку персональных данных.

Статья подготовлена совместно с экспертами патентного бюро «АЙПИ Право».

Разработать и наполнить сайт по закону поможем мы — WebCanape. На нашем счету более 2100 сайтов, каждый из которых отвечает всем действующим требованиям законодательства. Если у вас уже есть сайт, оставьте заявку на его «прожарку». За 30-40 минут мы пройдемся по страницам и расскажем, что исправить и добавить, чтобы не было проблем с законом, продвижением и клиентами.

Источник: https://vc.ru/legal/178674-avtorskoe-pravo-v-internete-kak-napolnit-sayt-i-ne-narushit-zakon

Защита прав интеллектуальной собственности в сети Интернет

Регулирование авторского права в интернете

Функция информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, фактически заключается в передаче информации. Этим и обусловлена особенность отношений, возникающих с применением сети Интернет: все они тесно связаны с передачей информации.

В этой связи, необходим баланс между авторским правом и свободой распространения и получения информации.

Об этом говорится как специалистами в области гражданского права (права интеллектуальной собственности), так и специалистами в области публичного права (уголовного права).

Проблема защиты прав интеллектуальной собственности в сети Интернет и противодействие таким деяниям носит комплексный характер, что обусловлено следующими причинами:

1. Правонарушения происходят не только в сети Интернет, но и других информационно-телекоммуникационных сетях, к которым, в частности, относятся сети подвижной радиотелефонной связи.

2. С использованием таких сетей совершаются самые различные правонарушения:

  • плагиат;
  • незаконная торговля объектами прав интеллектуальной собственности;
  • торговля контрафактной продукцией через Интернет-магазины.

3. Объектами правонарушений являются самые различные объекты прав интеллектуальной собственности.

4. Правонарушения носят транснациональный характер.

5. Рассматриваемые правонарушения зачастую сопровождаются другими опасными деяниями: распространение вредоносных программ, нарушение правил обработки персональных данных, распространение спама и других.

Методы защиты от нарушений прав интеллектуальной собственности определяются комплексностью их характера.

Мы остановимся на двух основных моментах, требующих скорейшего решения.

Технические меры защиты

Статьи 48-1 Закона «Об авторском и смежных правах» содержит требование принятия технических мер защиты авторского права и смежных прав, однако до сих нет никакой ответственности за невыполнение этих требований. Поэтому необходимо до конца продумать эти изменения.

Указанные статьи отвечают передовым тенденциям в развитии международного права в сфере авторского права, в частности ст.

11 Договора ВОИС по авторскому праву, в которой говорится о соответствующей правовой охране и эффективных средствах правовой защиты существенных технических средств, используемых авторами в связи с осуществлением их прав.

Кроме того, указанные требования коррелируют с Директивой ЕС 2001/29/ЕС от 22 мая 2001 г. “О гармонизации определенных аспектов авторских и смежных прав в информационном сообществе”.

Однако, данная Директива делает существенный шаг дальше, чем корреспондирующие положения Договора ВОИС. В соответствии с Директивой запрещается не только обход таких технических мер защиты, но и производство или продажа оборудования, предназначенного для такого обхода.

В этом же направлении пошел российский законодатель в ст. 48-1 закона об авторском праве.

Под техническими средствами защиты авторского права и смежных прав согласно п. 1 ст. 48.

1 Закона понимаются любые технические устройства или их компоненты, контролирующие доступ к произведениям или объектам смежных прав, предотвращающие либо ограничивающие осуществление действий, которые не разрешены автором, обладателем смежных прав или иным обладателем исключительных прав, в отношении произведений или объектов смежных прав.

В п. 2 ст. 48.1 Закона сформулирован запрет на обход технических средств защиты авторских и смежных прав.

Однако анализ упомянутых выше положений, в целом эффективных для защиты интересов правообладателей, приводит к неутешительному выводу о том, что они пока представляют собой холостой выстрел в направлении потенциальных правонарушителей.

Во-первых, эти положения не подкреплены ссылками на соответствующие санкции за их нарушение.

Во-вторых, такие санкции, равно как и составы правонарушения, согласно особенностям, российского права должны быть сосредоточены в КоАП РФ и в УК РФ.

Изначально при подготовке законопроекта была закреплена норма, согласно которой за совершение действий, направленных на обход технических средств защиты авторских и смежных прав, наступает такая же ответственность, какая предусмотрена законодательством РФ за нарушение авторских и смежных прав.

Такая норма, естественно, вызвала возражения при ее обсуждении и была исключена из законопроекта, поскольку в КоАП РФ (ст. 7.12) и УК РФ (ст. 146) закреплены иные составы правонарушения.

Кроме того, разработчиками законопроекта не представлены были проекты соответствующих изменений и дополнений в КоАП РФ и УК РФ, которые учитывали бы специфику технических средств защиты авторского права и смежных прав.

Круг замкнулся. Лоббированные профессиональным сообществом нормы о запрете обхода технических средств защиты авторского права и смежных прав повисли в воздухе, так как не могут применяться на практике.

Поэтому, считаем необходимым вносить изменения, касающиеся именно ответственности, а не останавливаться на второстепенном вопросе толкования «технологические» или «технические» средства лучше. Тем более что, в документах ВОИС, как и в законодательстве европейских стран также используется термин «технические средства».

Ответственность Интернет-провайдеров за нарушение авторских прав

Актуальный вопрос для России – ответственность Интернет-сервис провайдеров за нарушения авторских прав.

Вопрос ответственности имеет важный международный подтекст. Поскольку Интернет не имеет границ важно, чтобы сходные подходы к регулированию данного вопроса были приняты во всем мире.

Необязательно, чтобы эти подходы были идентичными: они могут различаться в зависимости от конкретных обстоятельств и правовых традиций любой конкретно взятой страны. Но для устойчивого развития глобальных сетей и электронной коммерции, они должны быть взаимно работоспособными.

Этот вопрос был предметом рассмотрения на рабочем семинаре ВОИС в 1999 г., который исследовал национальные и региональные правовые рамки, системы уведомления и снятия и возможности международной гармонизации.

В Директиве Европейского Союза по электронной коммерции установлено исключение ответственности за действия по техническому копированию (кэширование), в частности, при условии, что Интернет-провайдеры, совершая такое копирование, не изменяют содержание передаваемой информации, или, узнав о незаконности содержания передаваемой информации, предприняли своевременные действия для предотвращения доступа к такой информации. Данное положение Директивы ЕС по электронной коммерции было реализовано во Франции, например, при помощи закона «О доверии в цифровой экономике» от 21 июня 2004 г., который реформировал режим ответственности Интернет-провайдеров и ввел следующую статью в кодекс почтовых и электронных сообщений:

«Любое лицо, осуществляющее автоматическое переходное и временное хранение информации, единственной целью которого является эффективная передача данных заказчикам услуг, не несет ни гражданско-правовой, ни уголовно-правовой ответственности за хранение такой информации, при условии если Интернет-провайдер:

1) не изменяет содержание информации, соблюдает правила по осуществлению доступа к информации и правила по обновлению информации, не препятствует нормальному и законному использованию технологий по получению информации;

2) принимает своевременные меры по удалению хранимой информации или закрытию доступа к ней при обнаружении незаконности содержания информации, о чем Интернет-провайдеру становится известно в связи с тем, что информация была удалена у источника передачи данных, или доступ к ней был закрыт, или если судом было принято решение о закрытии доступа к информации или ее удалении».

Во Франции также запрещено возлагать на Интернет-провайдеров обязанность по общему надзору за содержанием информации, кроме случая, когда судом был вынесен приказ об осуществлении строго определенного и временного надзора.

В соответствии с согласованным заявлением в отношении статьи (8) Договора ВОИС по авторскому праву «простое предоставление физических средств, позволяющих сделать или осуществляющих сообщение, само по себе не является сообщением в смысле настоящего Договора или Бернской конвенции». Поэтому действия Интернет-провайдеров не могут пониматься как доведение до всеобщего сведения, иначе это возложит на Интернет-провайдеров обязанность проверять всю информацию, проходящую через их инфраструктуру или хранящуюся на ней.

Исполнение такой обязанности, во-первых, представляется трудно исполнимым.

Во-вторых, наличие такой обязанности фактически превратит Интернет-провайдеров в цензоров сетей, если только, конечно, в законе не будут закреплены однозначные и детально разработанные положения о том, в каких случаях Интернет-провайдеры имеют право на удаление файлов, незаконно содержащих объекты авторского права.

При отсутствии такого условия обязанность Интернет-провайдеров контролировать информацию на своих серверах создаст угрозу нарушения конституционных принципов: запрещения цензуры и права свободно распространять информацию любым, не запрещенным законом способом (ст. 29 Конституции РФ).

Аналогично операторы подвижной радиотелефонной связи не имеют право проверять телефонные разговоры, т.к. это будет нарушением тайну связи (статья 63 ФЗ «О связи»). Федеральным законом от 27 июля №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», аналогично французскому закону, вводится общее ограничение ответственности Интернет-провайдеров (статья 17):

«В случае, если распространение определенной информации ограничивается или запрещается федеральными законами, гражданско-правовую ответственность за распространение такой информации не несет лицо, оказывающее услуги:

1) либо по передаче информации, предоставленной другим лицом, при условии ее передачи без изменений и исправлений;

2) либо по хранению информации и обеспечению доступа к ней при условии, что это лицо не могло знать о незаконности распространения информации».

Однако нормы этого закона, не распространяются на отношения, связанные с правовой охраной результатов творческой деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации. Но это не мешает транслировать подобное положение в Закон «Об авторском праве», либо в закон «О связи», в зависимости от выбранной модели регулирования.

Все зарубежные законодательные акты различаются в части того, посвящены ли они только авторскому праву, или используют «горизонтальный подход», т.е.

правило, возлагающее ответственность на провайдеров услуг вне зависимости от оснований, по которым материал незаконно передавался.

Горизонтальный подход охватывает не только нарушения авторского права, но и другие законы, такие как законы о клевете или нецензурных высказываниях.У.В.Зинина 

Материалы Интернет-конференции «Право и Интернет»

Источник: https://iq.hse.ru/more/media/zashita-prav-intellektualnoj-sobstvennosti

Авторское право в интернете: способы самостоятельной и юридической защиты

Регулирование авторского права в интернете

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • На какие объекты распространяется авторское право в интернете
  • Как правильно использовать контент, защищенный авторским правом в сети Интернет
  • Как защитить авторское право в интернете
  • Что делать, если авторское право в сети Интернет нарушено
  • Какова ответственность за нарушение авторского права в интернете

В последнее время все чаще в Интернете размещают разные материалы. Личные фото, текстовый, видео- и аудиоконтент, стихотворения, научные труды — все это могут похитить злоумышленники.

Когда пользователи видят свое фото на чужом веб-ресурсе, то, конечно, пишут возмущенные комментарии, но это не дает никаких результатов. При этом отстоять право собственности можно на любой материал — нужно лишь выбрать метод.

О том, что такое авторское право в Интернете и что оно собой представляет, поговорим в этой статье.

На чем основывается защита авторских прав в Интернете

Результаты исследований (Фонд «Общественное Мнение») свидетельствуют о том, что каждый день 66 млн россиян выходят в Интернет, чтобы:

  • пообщаться в социальных сетях;
  • провести электронную переписку;
  • отследить новости;
  • найти информацию и товары;
  • поработать удаленно;
  • посмотреть видео, послушать музыку;
  • с иными целями.

Большинство пользователей публикуют на доступных веб-ресурсах свой контент (на сайтах, в соцсетях). Украсть материалы могут у всех, а значит, каждый человек может стать жертвой интернет-мошенников.

«Как привлечь клиентов через интернет: самые эффективные способы» Подробнее

По сути, любой интернет-пользователь — это автор, даже если он размещает обычную картинку у себя на странице в социальной сети. Конечно, чтобы опубликовать материал, человек прикладывает усилия и тратит время. Поэтому негодует, если видит свой контент на другом сайте с подписью другого человека.

Автор произведения — человек, который его создал. Права начинают действовать с минуты появления этого произведения. Российские граждане могут рассчитывать на защиту со стороны законодательства. В нашей стране закон признает интеллектуальную собственность как личное имущество, за воровство которого нарушители обязаны отвечать по статье.

Авторское право в РФ защищают:

  • Гражданский кодекс РФ;
  • Конституция РФ;
  • ФЗ № 35 «О внесении изменений в ГК и иные законодательные акты по вопросам регулирования интеллектуальной собственности»;
  • Всемирная конвенция об авторском праве;
  • Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений;
  • Договор ВОИС по авторскому праву;
  • Соглашение ТРИПС (международное авторское право);
  • Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм;
  • Директива ЕС от 22.05.2001 г. № 2001/29/ЕС «О гармонизации некоторых аспектов авторских и смежных прав в информационном обществе».

То есть авторские права в Интернете защищают закон РФ и международные акты. Но, увы, защита прав — задача непростая, особенно если факт нарушения подтвердить невозможно.

Каждый может заявить о том, что он автор любого материала, опубликованного в Интернете, если у этого контента нет официальной защиты. Как защищать материал и что при этом делать, зависит от его вида. На эту тему есть книги.

Авторское право в Интернете рассматривается в них очень подробно.

Подробнее о регулировании авторских прав в Интернете

Авторские права в том числе защищает статья 1255 Гражданского кодекса РФ. Подробнее рассмотрим второй пункт данной статьи.

Автор материала обладает следующими правами:

  • исключительным правом на произведение;
  • авторским правом;
  • правом автора на имя;
  • правом на неприкосновенность произведения;
  • правом на публикацию произведения.

Перечисленные права — это личные неимущественные права гражданина. Они защищены отдельной статьей Гражданского кодекса РФ.

Что это значит в реальной жизни? Никто не вправе без согласия автора:

  • размещать материалы в Интернете;
  • пользоваться ими в коммерческих и других целях;
  • заявлять автором себя или менять имя автора;
  • компилировать, урезать или разными способами менять исходник.

Все указанные действия нарушают авторское право в Интернете.

Иными словами, обрезать картинки и логотипы, создавать коллажи и проводить подобные действия незаконно без разрешения автора. Это же относится к другому контенту: видео, графике. Авторские права в Интернете также распространяются на текст.

Ваша задача — попросить автора дать возможность использовать исключительные права. Их можно купить, получить разрешение в письменном виде или применять лицензию Creative Commons. Так называют публичные лицензии, благодаря которым авторы беспрепятственно распространяют свой контент, а пользователи могут публиковать его, не нарушая закон РФ.

Также важно понимать, что использовать чужие материалы запрещено по умолчанию. Если автор не дал прямого разрешения на использование своего произведения, значит, публиковать его вы не имеете права.

На основании п. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса РФ автор вправе сам устанавливать, разрешать или запрещать другим лицам использовать результат своего интеллектуального труда или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Согласно разъяснению Пленума ВС РФ от 9.06.2015 г. размещение фотографии гражданина, включая публикацию им самим своего фото в Интернете, и доступность такого изображения для всех не дает прав другим лицам беспрепятственно использовать это фото без согласия автора. Авторское право на изображение в Интернете защищено законом РФ.

Закон РФ наделяет автора исключительным правом на продукт его деятельности, авторским правом, правом на имя, правом делать произведение неприкосновенным, правом на публикацию. Правообладатель может пользоваться им в любой форме и любым методом, не противоречащим закону. Обычно за использование материала автору причитается гонорар.

Согласно статье 1270 Гражданского кодекса РФ использованием произведения называют его воспроизведение, то есть создание одного экземпляра произведения или его части в любом материальном выражении, включая видео- и звукозапись, его распространение и публичную демонстрацию. К нарушениям также относится импорт оригинального материала или его экземпляров с целью распространения в России, предоставление объекта в прокат, его публичное воспроизведение, ротация на радио и ТВ, перевод или иная переработка.

Надо сказать, что собственное исключительное право на объект, как и право на его публичное использование, автор может передать другому человеку на основании договора. В этом случае требуется согласие доверенного лица на использование материала.

Авторское право действует на протяжении всего срока жизни автора плюс 70 лет после его смерти, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора.

После того как автор умирает, его права переходят к наследникам и правопреемникам, и в течение 70 лет требуется их согласие на использование произведения.

По истечении 70 лет материалы становятся достоянием общественности и их могут беспрепятственно использовать все (и в Интернете в том числе), без разрешения каких-либо лиц и вознаграждения им.

Что относится к объектам авторского права в сети Интернет

Закон РФ требует соблюдать определенные правила при размещении материалов в Интернете. Ниже мы расскажем, что нужно учитывать при защите авторского права.

В идеале всегда нужно использовать только оригинальные авторские материалы. Но так происходит не всегда — бывает, возникает потребность в чужом контенте. Чтобы не вступить в конфликт с автором, важно знать закон о защите авторских прав в Интернете.

Источник: https://sales-generator.ru/blog/avtorskoe-pravo-v-internete/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.